Купля-продажа жилых помещений
Купля-продажа жилых помещений
Купля-продажа жилых помещений
Оглавление
Введение. 3
Глава I. Общая характеристика договора
купли-продажи недвижимости. 5
1.1 Понятие и особенности договора
купли-продажи недвижимости. 5
1.2 Правовое регулирование договора
купли-продажи недвижимости. 13
1.3 Стороны договора купли-продажи
недвижимости. 16
1.4 Права покупателя недвижимости на
земельный участок. 18
1.5 Порядок исполнения договора
купли-продажи недвижимости. 20
1.6 Государственная регистрация договора
купли-продажи недвижимости и роль нотариуса в обеспечении правомерности сделок
с недвижимостью.. 23
Глава II. Договор купли-продажи жилых помещений. 37
2.1 Понятие и особенности договора
купли-продажи жилых помещений. 37
2.2 Особенности купли-продажи отдельных
видов жилых помещений. 45
1) Купля-продажа приватизированных
квартир. 45
2) Купля-продажа квартир в домах
жилищно-строительных кооперативов. 50
2.3 Проблема отчуждения жилого помещения
с зарегистрированными несовершеннолетними. 55
Заключение. 60
Список использованных источников. 63
Сфера
купли-продажи жилых помещений в последние годы стала весьма популярна среди
такой категории граждан, как аферисты и мошенники. Существует множество
риэлтерских фирм деятельность которых далека от честного предоставления своих
услуг, например, зачастую фирмы предоставляют своим клиентам информацию о
продаже квартир, которые давно уже проданы, или того хуже, фирмы и частные
риэлтеры принимают участие в организации заведомо незаконных сделок с
недвижимостью и даже достаточно сложная процедура заключения указанного вида
сделок не является помехой для нарушения закона. Большинство граждан не имеют
четкого представления о процедуре оформления сделок с недвижимостью и
становятся «жертвами» мошенников. Из необходимости систематизации правовых
знаний в этой области на лицо видна актуальность и значимость выбранной темы
исследования
Целью
данной работы было рассмотреть общественные правоотношения, которые возникают
между организациями и гражданами при заключении, исполнении и расторжении ими
договоров купли-продажи недвижимости, в частности, жилых помещений и выявить
проблемы в данной сфере. Сложность регулирования данных отношений обусловлена
не только высокой стоимостью предмета права собственности и особым режимом
перехода права собственности на жилые помещения, но и сложностью самой
процедуры оформления данного вида договорных правоотношений.
Актуальность
рассматриваемой темы обусловлена также широким распространением сделок
купли-продажи жилых помещений. В настоящее время в РБ, а также на территории
всей РФ активно развивается рынок недвижимости, увеличивается число его
участников, растет спрос на жилье. Соответственно растет и потребность в
надлежащем и эффективном правовом регулировании данных правоотношений. Целью
правового регулирования является обеспечение нормального функционирования рынка
недвижимости в нашей стране.
Таким
образом, государственная регистрация представляет собой составную часть
правового режима недвижимости, который стал более строгим по сравнению с
правовым режимом движимых вещей.
Как
видно из сказанного выше в данной сфере гражданско-правовых отношений
существует и по сей день множество проблем, требующих законодательного
регулирования, что свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования.
При
написании работы, кроме нормативных актов, были изучены труды авторов,
занимающихся исследованиями данной проблемы а также множество научных и
научно-популярных публикаций из различных изданий и материалы судебной
практики.
Работа
состоит из двух глав, а именно: в первой главе «Общая характеристика договора
купли-продажи недвижимости» дается общее понятие и раскрывается содержание
договора купли-продажи недвижимости, кроме того в этой же главе рассматриваются
проблемы исполнения договора купли-продажи недвижимости и его государственной
регистрации, вторая глава «Договор купли-продажи жилых помещений» посвящена
купле-продаже именно жилых помещений, здесь, естественно раскрывается понятие и
все основные особенности договора купли-продажи жилых помещений, в особенности
более подробно рассматривается специфика таких договоров как купля-продажа
приватизированных квартир и квартир в домах жилищно строительных кооперативов,
а также затронута проблема отчуждения жилого помещения с зарегистрированными
несовершеннолетними, в заключении подводятся итоги проведенному исследованию и
вносятся предложения по совершенствованию данной сферы гражданско-правовых
сделок.
Глава I. Общая характеристика договора
купли-продажи недвижимости
По
договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости)
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок,
здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель
обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную сторонами цену
(п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 454 ГК).
Договор
продажи недвижимости характеризуется как двусторонний и взаимный. Данный
договор выделяется в качестве самостоятельной разновидности договора
купли-продажи по предмету - недвижимому имуществу.
Данное
положение предопределено отличительными особенностями недвижимости от остальных
вещей, которыми, в частности, являются: прочная связь с землей и невозможность
перемещения без несоразмерного ущерба назначению недвижимости; многократное
использование в процессе производства и в иных целях, а также сохранение их
первоначального вида (формы) в течение длительного периода; наличие
индивидуальных отличительных признаков; незаменяемость недвижимости.
Как и в
любом договоре купли-продажи, предметом данного договора может быть лишь та
недвижимость, которая обладает признаками оборотоспособности (ст. 129 ГК). Так,
в соответствии с действующим законодательством среди природных ресурсов оборотоспособностью
обладают лишь некоторые виды земельных участков.
Согласно
п. 1 ст. 549 ГК предметом договора купли-продажи недвижимости может быть любое
недвижимое имущество, указанное в п. 1 ст. 130 ГК, в том числе воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. По правилам о
договоре продажи недвижимости должны отчуждаться и вновь построенные
(созданные) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические
объекты после надлежащей государственной регистрации права собственности на
них.
Вопросу
регистрации сделок с морскими судами и прав на них посвящены ст. 33-51 Кодекса
торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г.[1]
Регистрация воздушных судов, судов внутреннего плавания, космических объектов
по причине отсутствия законодательных актов носит во многом учетно-технический
характер и регламентируется ведомственными актами.
По
правилам о договоре продажи недвижимости также осуществляется продажа
незавершенного строительством объекта. Возможность совершения сделок по продаже
незавершенных строительством объектов как недвижимого имущества признается и
современной судебной практикой[2].
«Договор
продажи недвижимости должен быть заключен в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение установленной формы
договора продажи недвижимости влечет его недействительность (ст. 550 ГК). Договор
купли-продажи недвижимости (за исключением договора купли-продажи жилых
помещений) считается заключенным с момента подписания сторонами единого
документа, в котором сформулированы все его существенные условия»[3].
В
соответствии с п. 1 ст. 551 ГК переход права собственности на недвижимость от
продавца к покупателю подлежит государственной регистрации. В силу этого право
собственности на недвижимость появляется у покупателя на основе сложного
юридического состава - заключенного договора (сделки) продажи недвижимости и
акта государственной регистрации перехода права собственности (или договора по
жилью). Договор продажи недвижимости не порождает у покупателя права
собственности, он, как элемент сложного юридического состава, с момента
заключения лишь юридически связывает продавца и покупателя. По своей природе
«соглашение о продаже недвижимости является консенсуальным договором»[4]. Поэтому если
стороны в договоре оговорят условие, что обязательства по передаче недвижимости
и ее оплате должны быть исполнены сторонами до государственной регистрации
перехода права собственности, то каждая из заинтересованных сторон может
требовать их исполнения.
Согласно
п. 2 ст. 551 ГК исполнение договора продажи недвижимости сторонами до
государственной регистрации перехода права собственности не является основанием
для изменения их отношений с третьими лицами. Данное положение означает, что
заключенный и исполненный договор продажи недвижимости пресекает право продавца
в дальнейшем распоряжаться проданным объектом недвижимости, ибо, заключив
договор на отчуждение недвижимого имущества и передав это имущество покупателю,
продавец исчерпывает принадлежавшее ему как собственнику правомочие
распоряжения[5].
Поэтому «любая сделка, совершенная продавцом по поводу недвижимого имущества,
переданного покупателю до момента государственной регистрации перехода права
собственности на покупателя, должна признаваться недействительной, как
совершенная неуправомоченным лицом»[6].
До
государственной регистрации перехода права собственности продавец, исполнивший
обязательство по передаче недвижимого объекта во владение покупателя, сохраняет
полномочие на защиту права собственности. Поэтому продавец недвижимости может
заявлять виндикационный и негаторный иски.
Покупатель,
которому недвижимый объект передан во владение во исполнение договора продажи
недвижимости до государственной регистрации перехода права собственности,
становится титульным владельцем. Но он, не приобретя титула собственности, не
может распоряжаться полученным во владение недвижимым объектом[7].
Договор
продажи недвижимости как элемент сложного юридического состава порождает
обязательство сторон зарегистрировать переход права собственности. В содержание
этого обязательства входит право требовать регистрации перехода права
собственности. Данное обязательство закреплено законодателем следующим образом.
В п. 3 ст. 551 ГК указано, что в случае, когда одна из сторон уклоняется от
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд
вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной
регистрации перехода права собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся
от государственной регистрации перехода права собственности, должна возместить
другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.
Приведенные
положения о соотношении договора продажи недвижимости и регистрации перехода
права собственности касаются договоров купли-продажи нежилой недвижимости. Для
договоров купли-продажи жилой недвижимости законом (п. 2 ст. 558 ГК) установлен
иной порядок.
К числу
существенных условий договора продажи недвижимости относятся условия о предмете
продажи и цене продаваемого недвижимого имущества.
Закон
требует, чтобы в договоре продажи недвижимости были указаны данные, позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по
договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества.
При отсутствии в договоре указанных данных условие о продаваемой и подлежащей
передаче недвижимости считается несогласованным, а договор незаключенным (ст.
554 ГК). Требуемые законом данные о продаваемой недвижимости содержатся в
специальной документации[8].
К числу
обязательных документов, идентифицирующих отдельно стоящее здание (сооружение),
относятся план земельного участка и (или) план объекта недвижимости с указанием
кадастрового номера земельного участка, правами на которое обладает собственник
здания (сооружения). На каждое здание и сооружение имеются технические паспорта
с их планами и указанием целевого назначения. Документами, идентифицирующими
жилое недвижимое имущество, являются паспорта таких помещений, а также
соответствующие справки, выданные бюро технической инвентаризации и содержащие
инвентаризационные сведения и иные данные технического учета жилищного фонда.
Перечень и характер документов, содержащих данные, позволяющие определенно
установить продаваемое недвижимое имущество, определяется законодательством о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним[9], а также
нормативно-правовыми актами о техническом учете недвижимости[10].
Требование
закона об определенности предмета договора продажи недвижимости означает, что
продаваемая недвижимость как индивидуально-определенная вещь на момент
заключения договора должна существовать реально (физически), а права на нее
должны быть зарегистрированы в государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним[11].
В противном случае договор следует признать незаключенным вследствие отсутствия
его предмета (п. 1 ст. 432 ГК). Если же на момент заключения договора
недвижимая вещь уже не существует (сгорела, разрушена и т. п.), хотя права на
нее как на недвижимое имущество не исключены из государственного реестра,
договор продажи невозможен, так как право собственности на погибшее или
уничтоженное имущество прекращается (п. 1 ст. 235 ГК). Если под видом договора
продажи недвижимости продается разрушенное здание (сооружение), то этот договор
может прикрывать сделку по переуступке прав на земельный участок[12].
По
справедливому утверждению Брагинского, «когда здания или сооружения
зарегистрированы в государственном реестре в качестве объектов недвижимости, но
продаются на снос, речь должна идти не о договоре продажи недвижимости, а о
договоре продажи движимого имущества. Для совершения такого договора необходимо
предварительно в установленном порядке получить разрешение на снос
соответствующего недвижимого объекта. Вследствие этого предназначенное к сносу
здание или сооружение приобретет правовой режим движимого имущества»[13].
Требование
закона об определенности предмета договора продажи недвижимости имеет свою
специфику и при необходимости продажи части недвижимого имущества. Дело в том,
что все недвижимые вещи (здания, сооружения, земельные участки), за исключением
многоквартирных жилых домов, являются неделимыми вещами. Вследствие этого при
необходимости продажи части здания или сооружения речь должна идти о продаже
доли в праве собственности на объект недвижимости, определенный по правилам ст.
554 ГК. В договоре продажи доли в праве собственности стороны могут оговорить,
какая реальная часть недвижимого имущества будет находиться в пользовании
покупателя. Отчуждение доли в праве собственности на недвижимую вещь может
вести к режимам нераздельного, раздельного и обособленного осуществления
правомочий владения, пользования и распоряжения недвижимостью, находящейся в
долевой собственности. При режиме нераздельного пользования здание, сооружение
или иное строение рассматривается как нераздельный объект общего пользования
без выделении сособственникам конкретного помещения. При режиме раздельного
пользования каждому сособственнику выделяется помещение, причем размеры
выделенных помещений могут и не соответствовать размерам долей участников общей
собственности. При режиме обособленного пользования каждому сособственнику
выделяется помещение, размер которого соответствует доле в общей собственности
на объект недвижимости[14].
Необходимо
учитывать, что нашему правопорядку известны так называемые
встроенно-пристроенные нежилые помещения в жилом здании, которые регистрируются
в государственном реестре в качестве самостоятельного объекта недвижимости.
Кроме того, до вступления в силу Федерального закона "О регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" в качестве самостоятельных
объектов недвижимости были зарегистрированы части приватизируемых зданий
(сооружений) - отдельные этажи, подъезды. В указанных случаях, когда часть
здания (сооружения) зарегистрирована в государственном реестре в качестве
отдельного объекта недвижимости, сделки с такой частью следует признать
законными как сделки с самостоятельным объектом недвижимости.
В
отличие от договора купли-продажи движимого имущества договор продажи
недвижимости должен содержать в себе согласованное сторонами в письменной форме
условие о цене недвижимости. Оценочная деятельность объектов недвижимости -
явление многофакторное и сложное. Поэтому на рынке недвижимости оценку
недвижимого имущества осуществляют профессиональные оценщики[15].
При
отсутствии условия о цене договор продажи недвижимости считается незаключенным.
По общему правилу согласованная сторонами цена недвижимого имущества,
находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым
имуществом соответствующей части участка земли или права на нее. Однако данное
правило диспозитивно. Кроме того, законом могут быть установлены иные правила о
соотношении цены недвижимого имущества и цены передаваемой с недвижимостью соответствующей
части участка земли и прав на нее.
Цена
недвижимости в договоре продажи недвижимости может определяться сторонами
различными способами. В соответствии с действующим законодательством в случаях,
когда цена недвижимости установлена за единицу ее площади или иного показателя
ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате,
определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого
имущества.
Главной
обязанностью покупателя по договору продажи недвижимости наряду с обязанностью
принять купленную недвижимость является обязанность по ее оплате. Форма,
порядок и способ оплаты определяются сторонами договора самостоятельно. Законом
допускается оплата купленной недвижимости в рассрочку и в кредит, а также предварительная
оплата.
При
продаже недвижимости в кредит она признается находящейся в залоге у продавца
для обеспечения исполнения покупателем обязательств по оплате товара. Ипотека,
возникшая на основании нормы п. 5 ст. 488 ГК, как право (вещное обременение) на
недвижимое имущество должна регистрироваться на основании заявления
собственника - покупателя недвижимого имущества или продавца, в пользу которого
п. 5 ст. 488 ГК установлена ипотека, при условии наступления обстоятельств,
указанных в п. 5 ст. 488 ГК.
При
отсутствии в договоре условия о распределении расходов по государственной
регистрации перехода права собственности эти расходы должны быть возложены на
продавца, ибо на нем лежит обязанность передать предмет продажи в собственность
покупателя. Возложение на продавца бремени расходов по регистрации можно
рассматривать как следствие наличия у него обязанности обеспечить возникновение
у покупателя права собственности на проданное имущество[16].
Основным
источником правового регулирования отношений, связанных с куплей-продажей недвижимости
является ГК и прежде всего глава 30.
Правовое
регулирование договора продажи недвижимости как отдельного вида договора
купли-продажи строится по следующей схеме. В § 7 главы 30 ГК содержатся
специальные правила, регламентирующие заключение договора продажи недвижимости,
его форму, а также действия сторон по его исполнению. Эти правила
сформулированы в качестве специфических норм, исключающих действие
соответствующих общих положений о купле-продаже товаров. Родовая принадлежность
договора продажи недвижимости к договору купли-продажи товаров в правовом
регулировании проявляется в том, что в части, не урегулированной нормами.
Связанными с продажей недвижимости, подлежат применению общие положения о
договоре купли-продажи товаров.
В ГК
РСФСР 1964 г. действовала иная схема законодательного закрепления договора
купли-продажи недвижимости. В ранее действовавшем ГК отдельно упоминался лишь
договор купли-продажи жилого дома (ст. 238), а также устанавливалась форма
совершения таких сделок.
Новый
ГК, как и прежний к существенным условиям относит условия о предмете договора и
о цене продаваемого объекта недвижимости. Для договора продажи жилого дома,
квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица,
сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением
после его приобретения покупателем, дополнительным необходимым условием
является включение в текст договора перечня этих лиц с указанием их прав на
пользование продаваемым жилым помещением. Это положение является новым по
сравнению с прежним законодательством.
Еще
одной особенностью договора купли-продажи жилых помещений является то, что
такой договор считается заключенным лишь с момента государственной регистрации.
В ГК
заложены основные положения и принципы реализации договорных правоотношений и
прав в данной сфере гражданского оборота, но наибольшую сложность и интерес, в
данном случае, вызывают нормы регулирующие правила государственной регистрации
права собственности и иных прав на недвижимое имущество.
Законодательство
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее - законодательство о государственной регистрации прав) формируется с
середины 90-х гг. Ранее данного нормативного материала в российском
законодательстве просто не было, его появление связано с проводимой в стране
экономической реформой. До принятия комментируемого Закона нормативными актами
функции регистрации возлагались, как правило, либо на исполнительные органы
местных советов народных депутатов[17],
либо на земельные органы[18].
На
сегодняшний день законодательство о государственной регистрации прав
представляет собой законодательные и иные нормативные акты, регулирующие
отношения по поводу возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав
на недвижимость. Под действие Закона о регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним не подпадают отношения, в которых объектом выступает такое
недвижимое имущество, как воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
а также космические объекты.
Основным
актом, регулирующим отношения, связанные с государственной регистрацией прав,
является Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», который был принят на основании и во исполнение ст.131 ГК.
Гражданский кодекс устанавливает требование, согласно которому право
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество - возникновение,
переход, ограничение и прекращение - подлежат государственной регистрации
учреждениями юстиции в едином государственном реестре.
Итак,
законодательство именно с моментом государственной регистрации связывает
возникновение и прекращение тех или иных прав на недвижимое имущество. То есть
государственная регистрация имеет не техническое, а юридическое (правообразующее)
значение. Права на землю, жилище, здания и другую недвижимость, приобретаемые
лицами, возникают на основании юридического состава, включающего в себя два
юридических факта: соглашение и акт регистрации договора. Только после
государственной регистрации покупатели, меняющиеся, одаряемые приобретают право
собственности и, следовательно, получают возможность по своему усмотрению
владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью, а арендаторы - право
владеть и пользоваться арендованным имуществом и т. д[19].
Наряду
со ст. 131 Гражданский кодекс содержит еще целый ряд норм, указывающих на
необходимость государственной регистрации прав и сделок на недвижимое
имущество: ст.164 "Государственная регистрация сделок", ст.223
"Момент возникновения права собственности у приобретателя по
договору", ст.433 "Момент заключения договора", а также другие
нормы, содержащиеся как в части первой Кодекса, так и во второй.
Хотелось
бы обратить внимание на абсолютный приоритет ГК над актами, регулирующими
регистрацию прав, из чего следует, что при расхождении Кодекса с другими актами
следует руководствоваться нормами ГК, что следует из приоритета законодательных
актов, характерного для отечественного законодательства (международные акты,
Конституция, кодексы, федеральные законы, постановления Правительства, указы
Президента и т.д.).
Отношения
по поводу государственной регистрации на федеральном уровне наряду с
законодательными актами могут регулироваться нормативными указами Президента
Российской Федерации, которые не должны противоречить Закону и иным федеральным
законам. Федеральное Правительство вправе принимать постановления, содержащие
нормы, посвященные государственной регистрации, но только в случаях, прямо
предусмотренных федеральными законами либо указами Президента Российской
Федерации.
К таким
актам относятся, например, постановление Правительства Российской Федерации от
18 февраля 1998г. N 219 "Об утверждении Правил ведения Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998г. N 228 "Об
утверждении Примерного положения об учреждении юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Продавцом
и покупателем по договору купли-продажи недвижимого имущества могут быть как
юридические, так и физические лица. При этом следует иметь в виду, что уставом
или специальными предписаниями закона на юридическое лицо могут налагаться
ограничения на приобретение и отчуждение недвижимого имущества. Например, в
большинстве случаев продажа дорогостоящей недвижимости является крупной
сделкой, для совершения которой продавец - акционерное общество - должен
соблюсти требования законодательства об акционерных обществах к таким сделкам[20].
По
общему правилу в качестве продавца может выступать собственник недвижимого
имущества. Продавцом также может быть лицо, уполномоченное собственником в силу
закона или договора. В качестве продавца при продаже недвижимого имущества,
являющегося объектом федеральной государственной собственности, выступает
специализированное учреждение, уполномоченное Правительством РФ, при продаже
имущества субъектов Российской Федерации - юридические лица, уполномоченные
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а при продаже
муниципального имущества - продавцы, назначенные органами местного
самоуправления. Решение о продаже принимают соответственно органы Министерства
государственного имущества Российской Федерации, органы по управлению
государственным имуществом субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления. В настоящее время – это Российский фонд федерального имущества[21].
Унитарные
предприятия, владеющие недвижимым имуществом на праве хозяйственного ведения
или на праве оперативного управления, могут осуществлять функции продавца
такого имущества с согласия собственника имущества с соблюдением требований ст.
294-298 ГК и требований об их специальной правосубъектности. Судебная практика
признает сделки по отчуждению другим лицам закрепленного за предприятием на
праве хозяйственного ведения недвижимого имущества, непосредственно
участвующего в производственном процессе предприятия, приводящие к
невозможности использования имущества собственника по целевому назначению,
недействительными по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК, независимо от
того, совершены они с согласия собственника (уполномоченного им органа) или
предприятием самостоятельно[22].
Учреждения,
имеющие право на осуществление коммерческой деятельности, могут быть продавцами
недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов от коммерческой
деятельности.
Каких-либо
общих ограничений по поводу возможных покупателей недвижимости гражданское
законодательство не содержит. Специальные правила, адресованные к покупателям
недвижимости, могут быть установлены специальным законодательством (например,
законодательством о приватизации)[23].
В законодательстве имеются также особые правила, касающиеся одновременно и
продавцов, и покупателей недвижимости. Примером такого правила является норма
п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 г., согласно которой для
совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном
законом порядке, необходимо получить нотариально заверенное согласие другого
супруга. Супруг, чье нотариально заверенное согласие не было получено, может
требовать признания сделки недействительной в течение года с момента, когда он
узнал или должен был узнать о совершении сделки.
1.4 Права покупателя недвижимости на земельный
участок
При
заключении и исполнении договора продажи здания или сооружения обязательно
возникает вопрос о праве покупателя на земельный участок, связанный с
продаваемой недвижимостью. Дело в том, что строение и земельный участок под ним
образуют некоторое единство: единый строительно-технический объект, единый
хозяйственно-эксплуатационный объект. Для правильной эксплуатации строения
(технической и хозяйственной) необходим земельный участок не только в габаритах
самого строения, но и вокруг него для обслуживания строения[24].
Как уже
говорилось, по общему правилу при переходе права собственности на здания,
сооружения и иную недвижимость к покупателю переходят и права на ту часть
земельного участка, которая занята проданной недвижимостью и необходима для ее
использования. Взаимосвязь перехода права собственности на здания и сооружения
и права на соответствующую часть земельного участка бывает различной в
зависимости от содержания и характера прав продавца недвижимости на земельный
участок, на котором она расположена. Когда продавец здания или сооружения
является собственником земельного участка, на котором находится продаваемая
недвижимость, покупателю передается право собственности либо предоставляется
право аренды или иное право, предусмотренное договором продажи недвижимости, на
соответствующую часть земельного участка (п. 2 ст. 552 ГК). Если договором не
определено передаваемое покупателю недвижимости право на соответствующий
земельный участок, к нему переходит право собственности на ту часть земельного
участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования.
Если
продавец здания или сооружения не является собственником земельного участка, на
котором оно расположено, то к покупателю переходят те же права на пользование
соответствующей частью земельного участка (право аренды, постоянного
(бессрочного) пользования и т. п.), на тех же условиях и в том же объеме, что
принадлежали продавцу (п. 3 ст. 552, п. 2 ст. 271 ГК). При этом, если иное не
предусмотрено законом или договором, продажа недвижимости, находящейся на чужом
земельном участке, допускается без согласия собственника этого участка.
Подобная продажа не должна противоречить условиям пользования таким участком,
установленным законом или договором, в частности целевому назначению земельного
участка. В противном случае подобное изменение будет означать необходимость
перевода земельного участка из одной категории земель в другую.
При
продаже земельного участка, на котором расположено принадлежащее продавцу земли
здание, сооружение или иная недвижимость, без передачи этой недвижимости в
собственность покупателя в договоре следует согласовать условия, определяющие
права продавца на земельный участок, на котором находится такая недвижимость.
Если такие условия не определены договором, продавец сохраняет право
ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного участка, которая
занята недвижимостью и необходима для ее использования в соответствии с ее
назначением[25].
Рассмотренное
выше основание для ряда важных выводов. Во-первых - действующим российским
законодательством земельный участок признается принадлежностью главной вещи -
строения (здания, сооружения), расположенного на нем. Во-вторых, собственник
строения (здания, сооружения), находящегося на чужом земельном участке обладает
свободой распоряжения им[26].
При
продаже доли в праве собственности (продаже части) здания (сооружения),
расположенного на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве
собственности, права покупателя на земельный участок должны определяться
продавцом и покупателем в договоре с соблюдением требований земельного
законодательства. При продаже доли в праве собственности (продаже части) здания
(сооружения), расположенного на земельном участке, которым продавец владеет в
силу ограниченного вещного права, отличного от права собственности, покупатель
приобретает аналогичное вещное право[27].
Порядок и пределы его осуществления должны быть оформлены в порядке,
предусмотренном земельным законодательством.
Главное
обязательство, подлежащее исполнению продавцом и покупателем, состоит в
передаче недвижимости продавцом и принятии ее покупателем по передаточному акту
или иному документу о передаче (п. 1 ст. 556 ГК). Приведенная императивная
норма устанавливает юридически обязательную процедуру передачи недвижимости.
Поэтому передаточный акт или иной документ о передаче на практике требуется в
качестве обязательного для регистрации перехода права собственности на
проданную недвижимость. Уклонение одной из сторон от подписания документа о
передаче недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом
соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а
покупателя - от обязанности принять имущество.
Подписание
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче наряду с
фактической передачей недвижимого имущества является обязательным условием,
позволяющим говорить об исполнении обязательства по передаче и приему
недвижимого имущества. Вместе с тем, если иное не предусмотрено законодателем
или договором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю
считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания
сторонами соответствующего документа о передаче. Наличие в ГК такой нормы
обусловлено особым объектом договора – недвижимостью, ее прочной связью с
землей. Например, стороны могут ввести в договор условие, согласно которому
обязательство продавца по передаче имущества будет считаться исполненным,
только тогда, когда он:
а)
подпишет передаточный акт;
б)
фактически передаст недвижимое имущество;
в)
оплатит расходы по государственной регистрации перехода права собственности к
покупателю[28].
При
передаче сложных в инженерно-техническом отношении зданий и сооружений стороны
могут оговорить, что обязательным условием надлежащего исполнения обязательства
по передаче является проведение продавцом за свой счет силами
специализированной организации контрольных и проверочных мероприятий на предмет
определения качественного состояния объекта недвижимости, инженерных коммуникаций,
информационных сетей и т. п., обслуживающих данный объект[29].
Стороны
договора продажи недвижимости несут ту же ответственность, что и стороны
договора продажи движимого имущества, за следующими исключениями. Во-первых,
принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора, в том
числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче
недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от
ответственности за ненадлежащее исполнение договора[30]. Во-вторых, при передаче продавцом
покупателю недвижимости с существенным нарушением условий договора о качестве
недвижимости покупатель не вправе потребовать замены некачественной
недвижимости на качественную однородную недвижимость (ст. 557 ГК). Это
исключение объясняется тем, что объектом недвижимости является
индивидуально-определенная вещь, что исключает возможность ее замены в силу
характера и существа обязательства. В этом случае у покупателя остается право
отказаться от исполнения договора и право потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
Договор
продажи недвижимости может быть расторгнут как до государственной регистрации
перехода права собственности, так и после такой регистрации. Последняя не
является препятствием для расторжения договора продажи недвижимости даже в тех
случаях, когда законом или договором предусмотрена возможность расторжения
договора с возвращением полученного сторонами по договору по основаниям,
предусмотренным ст. 450 ГК, в том числе и в связи с неоплатой покупателем
имущества[31].
В этом случае для расторжения договора купли-продажи недвижимости недостаточно
факта отказа продавца от договора, так как сам по себе такой факт не может
служить основанием для регистрации перехода права собственности обратно к
продавцу. Необходимо обращение продавца в суд, в решении которого должно
содержаться предписание регистрирующему органу о регистрации перехода права
собственности от покупателя к продавцу в силу расторжения договора. Суд может
принять такое решение только тогда, когда в договоре продажи недвижимости
стороны оговорили возможность возврата исполненного до момента расторжения
договора.
Решение
суда о расторжении договора продажи недвижимости не означает признания
недействительности предшествующего акта государственной регистрации перехода
права собственности к покупателю. Данная регистрационная запись о переходе
права собственности от продавца к покупателю, как осуществленная на законном
основании - договоре продажи недвижимости, остается в силе. Регистрационная
запись об обратном переходе права собственности от покупателя к продавцу,
осуществленная на основании решения суда о расторжении договора продажи
недвижимости и возврате недвижимого имущества продавцу, будет существовать в
реестре наряду с предшествующими записями[32].
С
принятием Гражданского кодекса Российской Федерации вопросы регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним приобрели особую значимость, а сама
регистрация - правообразующее значение[33].
В соответствии с положениями Кодекса в зависимость от соблюдения требований о
регистрации ставится возникновение права собственности на недвижимость и иных
прав, подлежащих государственной регистрации, а в ряде случаев -
действительность совершенной с недвижимым имуществом сделки.
При
этом мнения исследователей данной проблемы о субъекте регистрации различны.
Например, Сергеев и Толстой полагают, что «регистрацию договора, так же как и
регистрацию перехода права собственности, должны осуществлять органы юстиции»[34], а Сазонова
утверждается, что «все функции регистрации сделок с недвижимостью, следует
закрепить за нотариатом»[35].
Автор
исходя из имеющегося опыта придерживается первой позиции по данному вопросу,
тем более что этого мнения придерживаются большинство исследователей в данной
области.
Согласно
ст. 164 ГК государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных
ст. 131 Кодекса и Законом "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", подлежат сделки с землей и другим
недвижимым имуществом.
Регистрации
подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, а
именно: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право
пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, кроме того - ипотека,
а также ограничение, возникновение, переход и прекращение названных прав.
Сопоставление
указанных норм права при буквальном их толковании дает основание заключить, что
сделки с недвижимостью подлежат во всех случаях регистрации, поскольку всякая
сделка с недвижимостью так или иначе связана с возникновением (прекращением,
переходом, ограничением) прав на недвижимое имущество, то есть с
обстоятельствами, на которые указывает ст. 164 ГК как на случаи, при которых
необходима регистрация сделки.
Так, п.
1 ст. 165 ГК содержит положение, согласно которому несоблюдение нотариальной
формы, а в случаях, установленных законом, требования о государственной
регистрации сделки влечет ее недействительность.
Поговорим
немного о негативных последствиях отмены нотариального заверения сделок с
недвижимостью.
В нашей
стране немало людей с низкой правовой культурой, а устранение нотариуса от
удостоверения сделок с недвижимостью приведет к увеличению и без того
тревожащего уровня криминальности в данной сфере. От такого положения
пострадают только граждане, что внесет в наше нелегкое экономическое положение
излишнюю сумятицу в обществе и приведет в конечном счете к тому, что все-таки
рано или поздно придется отказаться от данных норм.
В
качестве еще одного негативного последствия замены обязательного нотариального
удостоверения сделок государственной регистрацией можно назвать и необходимость
создания специальной службы, обеспечивающей проведение правовой экспертизы и
проверки законности сделки, что потребует, помимо высокого уровня юридической и
профессиональной подготовки персонала, дополнительных расходов из федерального
бюджета.
Кроме
того, как верно отметила Сазонова, вызывают озабоченность сроки проведения
государственной регистрации прав на недвижимое имущество - до 1 месяца со дня
подачи заявления и документов на государственную регистрацию. Не вызывает
сомнений то, что месячный срок будет выдержан до конца, а это негативно
скажется на самих гражданах, увеличивая их моральные и материальные потери.
Так, для того чтобы зарегистрировать нотариально удостоверенный договор на отчуждение
недвижимости в Московской областной регистрационной палате администрации
Московской области необходимо затратить три недели (например, регистрация
сделки с недвижимостью в Комитете муниципального жилья правительства г. Москвы
происходит в день подачи документов)[36].
Мировой
опыт показывает, что устранение нотариата от удостоверения сделок с
недвижимостью приводит к увеличению нарушений прав граждан и юридических лиц,
что в свою очередь оказывает влияние на количество судебных споров по делам
бесспорного характера. Значительно возрастет объем работы судов, и так
работающих с предельной нагрузкой. Так, в США из-за неразвитости системы
нотариата затраты на содержание судов по сравнению с Европой выше примерно в 3
- 7 раз. Поэтому придание сделкам с недвижимостью обязательной нотариальной
формы способствует предварительному контролю за законностью действий участников
гражданского оборота, снижению количества споров в судах, экономя тем самым
столь необходимые средства для проведения судебной реформы[37].
Сторонники
совершения сделок с недвижимостью в простой письменной форме придерживаются
мнения, что этим они «оградят граждан от лишних расходов на нотариальное
оформление сделок»[38].
Это представление является ошибочным, поскольку не так все просто, как кажется
на первый взгляд.
Так, на
предварительной стадии заключения договора, чтобы исключить нежелательные
последствия, стороны вынуждены будут обратиться к услугам адвокатов для
составления юридически грамотного договора. Стоимость его услуг составляет до
5% от суммы договора с каждой стороны. При этом адвокат не несет имущественной
ответственности за невыполнение условий сделки, поэтому сторонам также придется
застраховать саму сделку и оплатить страховку, составляющую 10% от суммы
договора. Таким образом получается примерно 15% от суммы сделки. Нотариус же за
нотариальное оформление берет 1,5% от суммы сделки, т.е. в 10 раз меньше.
Причем эта ставка, а также льготы при совершении нотариальных действий
устанавливаются государством. Адвокаты размер своих тарифов за услуги
определяют самостоятельно, и государство не в состоянии воздействовать на
механизм ценообразования их услуг. Так, после повышения с 1 января 1997 г.
Федеральным законом "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды
обязательного медицинского страхования на 1997 год" (отдельные положения
ряда статей этого Закона были признаны неконституционными) размера взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации до 28% от дохода для адвокатов,
предпринимателей и нотариусов предприниматели и адвокаты подняли цены на свои
услуги. Нотариусы этого сделать не могут ввиду того, что размер тарифов
определяется не соглашением, а государством в Законе о государственной пошлине.
Положение
о том, что граждане согласно ГК РФ имеют факультативное право обратиться в
нотариальную контору за удостоверением сделки, для которой законом не
установлена обязательная нотариальная форма, вряд ли имеет под собой достаточно
содержательную основу. По справедливому мнению Сергеева и Толстого, русский
менталитет срабатывает таким образом, что когда идет речь о правовых
процедурах, рассматриваемых как ненужные формальности, если к тому же их соблюдение
связано с затратами, то их следует отбросить при первой возможности. Но это в
конечном счете оборачивается против самих граждан[39].
ГК РФ, исключив
нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, разрешает также и продажу
недвижимости по доверенности, никем не удостоверенной, поскольку ст. 185 ГК РФ
предусматривает нотариальное удостоверение доверенностей на совершение сделок,
требующих нотариальной формы. Излишне говорить, что это еще более усугубляет
положение договаривающихся сторон.
Нотариальная
форма придает сделке достоверность, вносит ясность во взаимоотношения сторон по
вопросу ее содержания и факта ее совершения. Нотариальное удостоверение сделки
обеспечивает возможность доказывания определенных фактов в суде. Нотариусы
обеспечивают правильное заключение договора, беспристрастны в отношениях между
сторонами, разъясняя им применяемое право в каждом конкретном случае, и дают
возможность действовать в рамках закона по заключенному, имеющему юридическую
силу договору.
Отсутствие
обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью также
отрицательно скажется на международном авторитете России, являющейся членом
Европейского сообщества и Международного союза латинского нотариата. Требования
к гражданскому законодательству, установленные этими организациями,
предусматривают обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью,
и отмена этой процедуры в Российской Федерации может повлечь существенный
экономический ущерб (например, при привлечении иностранных инвестиций или
получении кредитов в зарубежных банках). Иностранные предприниматели, желающие
иметь стабильный бизнес в России, придают главное значение стабильному и
юридически безупречному праву собственности в России[40].
Кроме
того, введение таких положений в ГК РФ повлекло утрату единства в регулировании
соответствующих вопросов в действующем российском законодательстве[41]. В результате
в одних случаях нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью новым
законодательством отменено, в других - предусмотрено. Так, например, в
отношении договоров о залоге недвижимого имущества и договоров ренты (ст.ст.339
и 584 ГК РФ) предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение, а также
установлено нотариальное удостоверение брачных контрактов и согласие одного
супруга на отчуждение другим супругом недвижимого имущества, нажитого ими в
период брака и являющегося их совместной собственностью (ст.ст.35 и 41
Семейного кодекса РФ).
Считаю
необходимым отметить опыт зарубежных стран в области сделок с недвижимостью.
Так, в странах Западной и Центральной Европы (например, в Испании, Франции,
Голландии, Германии, Австрии, Италии), а также в Латинской Америке сделки с
недвижимостью осуществляются очень суровой и надежной регистрационной системой,
управляемой государственными органами. Эта система придает законную силу
договорам по отчуждению недвижимости лишь в том случае, когда такие договоры
заключены при посредстве нотариуса или судьи. Эта широко распространившаяся и
устоявшаяся практика свидетельствует о ее предпочтительности перед другими
системами[42].
В
странах континентальной Европы, где сделки с недвижимостью удостоверяют
нотариусы, количество судебных споров значительно ниже числа дел, возникающих
при англосаксонской системе права, при которой подготовкой договоров занимаются
сами стороны или же их адвокаты, а нотариус лишь заверяет подписи (5% против
примерно 25). Поэтому вряд ли является целесообразным то, что российское
законодательство, поручив нотариусам удостоверение сделок, относящихся к
собственности на недвижимость, как договор об ипотеке (ч.2 ст.339 ГК РФ), исключило
обязательное нотариальное удостоверение договоров перехода права собственности
на недвижимость.
Вместе
с тем вызывает недоумение то обстоятельство, что законодатель при разработке
законопроектов меньше уделяет внимания содействию профессиональных юристов
(нотариусов) при оформлении договоров отчуждения недвижимости, т.е.
действительно существенному элементу, и придает большое значение формальному
аспекту регистрации. Остается выразить пожелание, чтобы вышеназванные нормы
части второй ГК РФ были расширены дополнением, аналогичным содержащемуся в ч.2
ст.339 ГК РФ, предписывающим, что договор перехода права собственности на
недвижимое имущество должен быть в обязательном порядке заверен нотариусом.
Представляется, что подобное дополнение безусловно содействовало бы большей
надежности и быстроте обращения недвижимости в гражданском обороте.
Таким
образом, нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом является
серьезной гарантией защиты прав граждан и юридических лиц, участвующих в
сделке. Система римского права, которой придерживаются все участники
Международного союза латинского нотариата, предусматривает активное участие
нотариуса в правовом сопровождении таких сделок. И нам не надо искать свою
особую российскую концепцию развития нотариата, а надо перенять все лучшее,
имеющееся в странах с развитой законодательной системой и установившееся в
результате многолетнего опыта традиций нотариата, и сохранить обязательное
нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом.
Проанализировав
статьи Гражданского кодекса РФ можно прийти к выводу, что недействительность
сделки при несоблюдении требования о ее регистрации имеет место не всегда, а
лишь в тех случаях, когда закон либо содержит прямое на этот счет указание (ст.
558 ГК, к примеру, предусматривает, что договоры продажи жилого дома или
квартиры подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с
момента такой регистрации), либо непосредственно требует государственной
регистрации сделки, не определяя последствий несоблюдения этого требования (в
частности, в ст. 574 ГК в отношении договора дарения недвижимого имущества).
В обоих
случаях не зарегистрированную в установленном порядке сделку следует в силу ст.
165, 168 ГК считать ничтожной как не соответствующую требованиям закона. В то
же время ст. 550 Кодекса устанавливает необходимость придания договору продажи
недвижимости (за исключением предприятия или жилого помещения) только простой
письменной формы без государственной его регистрации, хотя право собственности
у приобретателя отчуждаемого имущества может возникнуть лишь после регистрации
этого права.
С
учетом изложенного представляется, что зарегистрирован должен быть и этот
договор продажи недвижимости, но регистрация его должна будет произойти только
при регистрации права собственности покупателя на приобретаемую недвижимость -
договор потребует регистрации как правоустанавливающий документ, на котором
основано возникающее право собственности. До регистрации же прав нового
собственника договор имеет полную юридическую силу, а права (требования),
происходящие из него как из консенсуальной сделки, будут обеспечены
возможностью судебной защиты.
Итак,
ст. 131 и 164 ГК говорят о случаях и порядке государственной регистрации в
отношении недвижимого имущества и соответствующих сделок. Однако ст. 8
Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что впредь до введения в
действие закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
применялся действующий порядок регистрации.
В связи
с тем, что законодательный акт, на который указывает упомянутая статья, вступил
в силу с 31 января 1998 года, можно утверждать, что до означенного момента
Гражданский кодекс лишь определял случаи, в которых требовалась регистрация недвижимости,
но не регламентировал порядок такой регистрации (ввиду отсутствия в Кодексе
соответствующих правовых норм), оставляя его до известного времени в том виде,
как он был установлен действовавшими правовыми актами, в том числе и
законодательством субъектов Российской Федерации[43].
При
этом надо иметь в виду, что регистрация прав на недвижимое имущество на
федеральном уровне регламентировалась далекими от совершенства и отчасти
устаревшими нормативными актами, а соответствующие акты субъектов Российской
Федерации принимались не везде.
В
частности, в Рязанской области органы власти не проводили регулирование
вопросов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, поэтому
правоприменительная деятельность зачастую существенно усложнялась.
Показателен
следующий пример[44].
В 1994 году между двумя акционерными обществами был заключен договор строительного
подряда. По условиям договора подрядчик обязался построить многоквартирный
жилой дом и передать его в собственность заказчику, а последний нес обязанность
оплатить выполненные работы, а также выделить подрядчику десять квартир, номера
которых могли быть определены заказчиком на любой стадии строительства. Для
привлечения дополнительных денежных средств подрядчик заключил ряд договоров с
третьими лицами о долевом участии последних в строительстве. В частности, такой
договор был заключен с гр-кой В., которой подрядчик обязался передать одну
квартиру в построенном доме.
В
январе 1995 года на фирменном бланке заказчика в адрес подрядчика было
направлено письмо, из которого следовало, что во исполнение договора подряда
подрядчику выделяется ряд квартир. Поскольку воля заказчика на выделение
определенных квартир подрядчику была ясно выражена и облачена в надлежащую
форму, последний счел возможным распорядиться частью предоставленных ему
квартир, совершив таким образом ряд сделок, свидетельствующих о принятии им
предложенного ранее исполнения договора.
Так,
подрядчик выделил одну из упомянутых в полученном от заказчика письме квартир
гр-ке В., о чем уведомил ее своим письмом, а впоследствии вручил ключи от этой
квартиры, то есть исполнил обязанность в натуре. После того, как завершенный
строительством дом был в установленном порядке передан подрядчиком заказчику и
зарегистрирован БТИ города за заказчиком (но не на праве собственности, а на
праве владения), В. обратилась в БТИ г. Рязани с письменным заявлением о регистрации
ее прав на полученную по договору квартиру. БТИ зарегистрировало за нею право
собственности. Однако акционерное общество - заказчик дома обратилось в суд с
иском к В. и БТИ г. Рязани, оспаривая право собственности на квартиру и
обосновывая свои требования тем обстоятельством, что после принятия
завершенного строительством дома заказчиком в БТИ города было направлено письмо
с требованием не проводить регистрацию чьих-либо прав на квартиры в доме, а
следовательно, регистрирующий орган не вправе был осуществлять регистрацию, не
получив на это разрешения истца.
При
рассмотрении возникшего спора служащим БТИ необходимо учитывать положения ст.
20 Методических указаний, п. 2 которого предусматривает, что по заявлению
заинтересованного лица, оспаривающего в суде право, за регистрацией которого
обратилось другое заинтересованное лицо, регистрация права может быть отложена
на срок не более десяти дней. Если в течение указанного срока регистрирующий
орган не получит от суда сообщение о поступлении искового заявления,
регистрация права должна быть осуществлена. Отсюда следует, что заявление
заказчика дома о том, что БТИ не имело права проводить регистрацию права
собственности после получения от заказчика письменного предупреждения о его
притязаниях на квартиру, несостоятельно, поскольку заказчик на момент
регистрации не обращался в суд с какими-либо требованиями. Право собственности
В. на квартиру было зарегистрировано на основании ее заявления, договора о
долевом участии в строительстве и соответствующих писем, свидетельствующих об
исполнении договорных обязанностей. Следовательно, при регистрации права
собственности на квартиру не были нарушены требования какого-либо правового
акта.
С точки
зрения регистрационной техники, установленной законодательством, порядок
регистрации был соблюден, что подтвердил в судебном заседании и представитель
БТИ.
Согласно
ст. 219 ГК право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество
возникает с момента его государственной регистрации. Объект строительства,
неразрывно связанный с землей, вне зависимости от того, завершены строительные
работы или нет, неправомерно рассматривать как движимое имущество, поскольку он
подпадает под определение недвижимой вещи, данное в ст. 130 ГК, а в ст. 25
принятого, но не вступившего в силу на момент рассмотрения дела Закона о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объект
незавершенного строительства непосредственно назван как объект недвижимого
имущества[45].
Незавершенный
объект строительства может быть самостоятельным предметом купли-продажи
недвижимости - такой позиции придерживается ВАС РФ в своем письме от 14 ноября
97 г. № 21[46].
Однако
объект этот до момента государственной регистрации не имеет собственника,
подрядчику принадлежит лишь право владения им и именно это право подрядчик
передает по окончании строительства заказчику, имеющему до завершения
строительных работ обязательственное право (требование) по отношению к своему
контрагенту.
Получив
завершенный строительством дом в свое владение, заказчик может стать
собственником, но только обратившись за регистрацией права собственности в
уполномоченный на проведение регистрации орган. Из ст. 289, 290 ГК следует, что
объектом права собственности в многоквартирном доме являются отдельные
квартиры; остальные части дома - несущие конструкции, общие помещения дома и т.
п. - составляют общую долевую собственность владельцев квартир, то есть право
собственности на них производно от права собственности на квартиры.
Таким
образом, весь дом может находиться в собственности одного лица лишь в том
случае, если за ним зарегистрированы в собственность все квартиры этого дома
либо если весь дом зарегистрирован за одним собственником и при этом ни на одну
из квартир дома право собственности не зарегистрировано за третьим лицом. Если
же квартиры дома принадлежат разным собственникам, регистрация права
собственности на весь дом за одним лицом, иногда производимая регистрирующими
органами, представляется неправомерной.
В ходе
судебного заседания это было признано и представителем БТИ. Из представленной
суду справки, выданной БТИ г. Рязани, следует, что В. является единственным
собственником означенной квартиры - до нее право собственности на эту квартиру
ни за кем не регистрировалось. Акционерное общество - подрядчик по
договору являлось одновременно участником обязательств двух видов: 1) в
качестве подрядчика оно выступало в подрядном правоотношении и, завершив
строительные работы, несло обязанность передать построенное недвижимое
имущество заказчику дома; 2) оно являлось участником договоров о долевом
участии в строительстве дома и было обязано выделить определенное количество
квартир своим дольщикам, участвовавшим в строительстве внесением денежных
средств.
Названные
обязательства имели равную юридическую силу, не зависели одно от другого (так
как исполнение каждого из них не было обусловлено исполнением другого
обязательства) и подразумевали аналогичный способ исполнения - передачу квартир
в собственность кредиторов.
В этой
ситуации заказчик утратил на спорную квартиру все права и сохранил лишь
возможность требовать от подрядчика возмещения причиненных ненадлежащим
исполнением договора строительного подряда убытков. Суд тем не менее
удовлетворил исковые требования акционерного общества, признав незаконной
регистрацию права собственности на квартиру за В. ввиду того, что БТИ не имело
права без согласия заказчика производить регистрацию права собственности на
квартиры дома за кем-либо.
Таким
образом, суд пришел к выводу, что имело место нарушение установленного порядка
проведения регистрации прав на недвижимое имущество.
Вынесенное
решение было обжаловано в областной суд, однако оставлено последним без
изменений.
Статьей
16 Закона определен круг лиц, управомоченных обращаться с требованиями о
регистрации прав и сделок в учреждения юстиции, на которые возлагается функция
регистрирующего органа (правовые нормы этой статьи подлежат применению, если в
статьях главы IV Закона не установлены особые правила регистрации).
Исходя
из указания, содержащегося в п. 1 ст. 2 Закона, согласно которому термин
"государственная регистрация прав" подразумевает и регистрацию
соответствующих сделок, можно утверждать, что положения ст. 16 в равной мере
применимы и при проведении регистрационной процедуры в отношении сделок с
недвижимым имуществом. Заметим также, что ст. 16 Закона соотносится с установлениями
п. 3 ст. 165 ГК, которые аналогично регулируют порядок регистрации сделки в
случае уклонения одного из контрагентов от прохождения регистрационной
процедуры.
Глава II. Договор купли-продажи жилых
помещений
С
принятием Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации" жилые помещения как объекты права собственности
получили особый правовой режим. Жилые помещения (квартира, дом, часть дома или
квартиры и т.д.) стали одним из наиболее распространенных объектов
гражданско-правовых сделок из всех предметов недвижимости. Это происходит по
той простой причине, что жилищный сектор является относительно стабильным в
сфере спроса и предложения, кроме того, сделки купли-продажи с нежилыми
помещениями, как правило осуществляют крупные субъекты хозяйственной
деятельности, и делают они это достаточно редко по сравнению с куплей-продажей
жилых помещений.
В ст.
550 ГК сформулированы требования к форме договора купли-продажи недвижимости,
которые сводятся к тому, что договор обязательно должен быть заключен в
письменной форме путем составления одного документа подписанного сторонами.
Несоблюдение письменной формы таких договоров влечет их недействительность.
Кроме того, из текста указанной нормы следует, что данный договор не требует
обязательно нотариального удостоверения, так как государственная регистрация
перехода прав делает его излишним[47].
Поскольку
договор купли-продажи жилого помещения является разновидностью обычного договора
купли-продажи, сторонами по такому договору будут также продавец и покупатель.
Продавцом
может выступать любое юридическое или физическое лицо, которому принадлежит
жилое помещение на праве собственности либо уполномоченное на заключение
данного договора собственником помещения.
По
поводу покупателя следует отметить, что юридическое лицо может использовать
жилое помещение только для проживания граждан, для чего может сдавать это
помещение гражданам для проживания на основании договора найма (гл. 35 ГК) или
иного соответствующего договора.
Использовать
жилое помещение под офис или для размещения промышленных производств
запрещается. Размещение в жилом помещении служб юридического лица допускается
только после перевода такого помещения в нежилое.
В случае
если стороной по договору купли-продажи квартиры является юридическое лицо, то
указывается наименование юридического лица, фамилия имя и отчество должностного
лица, а также на каком основании (устав или доверенность) он действует от имени
организации.
Наиболее
часто сторонами договоров купли-продажи жилого помещения выступают физические
лица. В договоре указывается полное имя, фамилия и отчество гражданина, а также
адрес его постоянного места жительства. Обязательным условием участия
гражданина в договорах отчуждения жилого помещения является его дееспособность.
Недееспособные граждане тоже могут быть участниками сделок, но в таком случае
их интересы представляют родители (если сторона договора - несовершеннолетние
дети) или другие лица, официально назначенные опекунами над участвующей
стороной. Опекунские советы также выдают согласие на совершение сделки от имени
несовершеннолетнего. Все это, по моему мнению, обусловлено тем, что необходима
дополнительная проверка полномочий представителя.
Довольно
часто на практике встречаются случаи, когда договор заключается не
непосредственно собственником имущества или его приобретателем, а их
представителями[48],
полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с законодательством.
Для
доверенностей на право заключения договора купли-продажи жилого помещения
законом установлена нотариальная форма удостоверения. В доверенности должно
быть четко оговорено, какие действия поручено совершить. В договоре также
обязательно указывать номер доверенности, когда выдана, от кого выдана и каким
нотариусом удостоверена.
Определение
жилого помещения как объекта недвижимости обусловливает его специфическую черту
- прочную связь с землей, то есть конкретное, неизменяемое место нахождения,
особую ценность, непотребляемость в процессе использования. Поэтому
существенным условием данного договора является четкое определение его места
нахождения. В ст. 554 ГК прямо сказано, что в договоре купли-продажи
недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить
недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе
данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном
участке (дом под определенным номером, на определенной улице) либо в составе
другого недвижимого имущества (номер квартиры, расположенной в доме под
определенным номером). Отсутствие этих данных влечет за собой
недействительность договора.
Также в
договоре должна быть характеристика жилого помещения, то есть необходимо
указать общую площадь помещения, жилую площадь, а также количество комнат, из
которых оно состоит. Эти данные, как правило, выдают в виде справки в бюро
технической инвентаризации по месту нахождения дома. В справке кроме
вышеуказанных данных также указывается и инвентаризационная стоимость жилого
помещения с учетом износа на год совершения сделки.
Одной
из особенностей договора купли-продажи жилых помещений является положение ГК,
согласно которому обязательно указание в договорах купли-продажи жилого
помещения перечня лиц, которые сохраняют право пользования жилым помещением
после перехода права собственности на него (если таковые имеются). Это
обусловлено тем, что в ст. 292 ГК установлено, что члены семьи собственника,
проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим
помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. Переход
права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не является
основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи
прежнего собственника. Члены семьи собственника жилого помещения могут
требовать устранения нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая
собственника помещения. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают
несовершеннолетние члены семьи собственника, допускается с согласия органа
опеки и попечительства[49].
Дополнительной
защитой со стороны законодательства служит недавно принятое Постановление
Конституционного Суда РФ[50].
В своем Постановлении Конституционный Суд РФ по делу о проверке
конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан
О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М.
Ширяева от 21 апреля 2003 г. установил, что права лица считающего себя
собственником имущества не подлежат защите путем удовлетворения иска к
добросовестному приобретателю с использованием правового механизма
установленного п.п. 1,2 ст. 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения
виндикационного иска, если для этого имеются предусмотренные ст. 302 ГК РФ
основания. Данное постановление принято в целях обеспечения стабильности
гражданского оборота и прав и законных интересов добросовестных приобретателей.
В соответствии с Конституцией РФ и законом о Конституционном Суде РФ выявленный
им конституционно-правовой смысл данной нормы имеет общеобязательную силу.
Таким
образом, при заключении данного договора необходимо определить, какие лица в
силу закона (ст. 292, 558 ГК) сохраняют право пользования данным помещением и
на какой срок. В договоре это оговаривается либо отдельным пунктом, либо
подразделом в других пунктах. При несоблюдении этого требования договор
считается незаключенным.
Данное
положение установлено законодателем для защиты прав указанных лиц в целях
сохранения за ними права пользования жилыми помещениями.
В
договоре купли-продажи жилого помещения необходимо указать, на основании каких
правоустанавливающих документов указанное жилое помещение принадлежит собственнику.
В
связи с большим разнообразием путей приобретения жилых помещений виды
документов могут быть различными. Исходя из практики их можно разбить на две
группы: жилые помещения, приобретенные путем приватизации и жилые помещения,
приобретенные посредством гражданско-правовых сделок: купли-продажи, дарения,
мены, ренты, а также - полученные по наследству.
Если
собственник приобрел жилое помещение путем приватизации, то комплект таких
документов выглядит следующим образом:
Договор
передачи квартиры, заключаемый обычно собственником с организацией,
эксплуатирующей здание (обычно это РЭУ, ЖЭК, ДЭЗ, ДЗ и т.д.). Эти договоры
также регистрируются (применительно к Москве - в Комитете муниципального жилья
г. Москвы) и имеют свой регистрационный номер, который указывается в
заключаемом договоре вместе с датой регистрации. Свидетельство о собственности
на жилище, также имеет свой номер и дату выдачи, указываемые в договоре.
Если же
собственник приобрел жилое помещение посредством гражданско-правовых сделок, то
в договоре указывается фамилия нотариуса, удостоверившего сделку, когда и под
каким номером совершена запись в реестре нотариуса, а также дата
государственной регистрации сделки и регистрационный номер[51].
В
соответствии со ст. 555 ГК цена для данного договора является существенным
условием. Причем общие правила определения цены, установленные п. 3 ст. 424 ГК
для случаев, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть
определена, исходя из условий договора, для договора купли-продажи недвижимости
не применяются.
Цена
указывается обычно цифрами и прописью. Кроме цены, за которую продается жилое
помещение, указывается также стоимость квартиры по справке Бюро технической
инвентаризации (прописью и цифрами), а также дата выдачи справки, ее порядковый
номер и номер бланка, на котором она выполнена[52].
Цена
квадратного метра жилой площади на первичном рынке Уфы, по нынешним меркам в
среднем составляет 12000 рублей, из-за общей площади стоимость квартиры в новом
доме оказывается намного больше, чем в любом здании постройки прошлых
десятилетий.
На
ценообразование влияет место расположения квартиры (район города), а также
наличие развитой инфраструктуры.
Также в
данном пункте оговаривается момент передачи денег. Здесь возможны несколько
вариантов: деньги передаются до удостоверения договора у нотариуса; деньги
передаются единовременно при подписании договора сторонами; деньги передаются
после государственной регистрации сделки. Последний вариант представляется
наиболее логичным, поскольку, как уже говорилось выше, право собственности на
жилое помещение переходит именно после регистрации договора, и именно в
регистрирующем органе обычно имеются сведения об аресте и запрещениях на жилое
помещение, тогда как нотариус может этих сведений и не иметь.
В
соответствии с договором купли-продажи жилого помещения к покупателю переходят
не только права на определенное договором помещение, но и обязанности,
связанные с ним. В частности, покупатель должен уплачивать налог на
недвижимость, нести расходы по ремонту, эксплуатации и содержанию жилого
помещения и приходящейся на него части придомовой территории и т.д.
Договор
купли-продажи жилого помещения подчиняется общим положениям обязательственного
права, в том числе об исполнении обязательств и ответственности за их
нарушение.
Так, по
договору продавец обязан передать покупателю жилое помещение свободным от прав
третьих лиц, в силу чего на продавца может быть возложена ответственность за
нарушение этих условий в виде возмещения покупателю убытков, которые он понес
вследствие этих нарушений, за исключением случаев, когда покупатель согласился
принять жилое помещение, обремененное правами третьих лиц. В случае изъятия у
покупателя жилого помещения третьими лицами в силу обязательств, возникших до
исполнения договора, продавец обязан возместить понесенные покупателем убытки,
если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих
обязательств[53].
Переход
права собственности не устраняет ответственности перед покупателем третьих лиц,
на которых такая ответственность возложена в силу закона (например, строитель
жилого дома несет ответственность за его безопасное и нормальное
функционирование).
Принятие
покупателем жилого помещения, не соответствующего оговоренным в договоре
условиям, не является основанием освобождения продавца от ответственности за
ненадлежащее исполнение договора, даже если такое несоответствие было оговорено
в документе о передаче жилого помещения[54].
Если
недостатки жилого помещения не были оговорены в договоре и были обнаружены
позднее, покупатель вправе потребовать от продавца уменьшения покупной цены,
устранения недостатков или возмещения средств, затраченных покупателем для
устранения этих недостатков. Если обнаруженные недостатки существенны,
покупатель может отказаться от исполнения договора и требовать возврата
уплаченной продавцу суммы. Однако продавец не отвечает за недостатки, если
докажет, что они возникли после передачи жилого помещения покупателю.
Одним
из пунктов договора должно быть оговорено, какая из сторон оплачивает расходы
по заключению сделки.
В
договоре также обязательно должно быть указание о том, что нотариус при
удостоверении сделки с жилым помещением пояснил сторонам договора содержание
тех статей закона, которые имеют отношение к данной сделке.
Как уже
говорилось выше, государственная регистрация договора купли-продажи жилого
помещения является обязательным условием при заключении сделки, однако отказ
одной из сторон от совершения действий, необходимых для государственной
регистрации перехода права собственности на жилое помещение, не становится
непреодолимым препятствием. П. 3 ст. 551 ГК допускается принудительная
регистрация по судебному решению. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от
государственной регистрации, обязана возместить другой стороне убытки,
вызванные уклонением и задержкой регистрации.
Ст. 556
ГК определяются особенности исполнения договора купли-продажи недвижимости.
Передача
жилого помещения продавцом и принятие его покупателем осуществляется путем
составления документа, подписанного обеими сторонами
До
подписания такого документа (акта передачи) договор не считается исполненным.
Уклонение
одной из сторон от его подписания или передачи имущества рассматривается как
односторонний отказ от договора.
Купля-продажа
приватизированных квартир несколько отличается от купли-продажи иных жилых
помещений. В частности различаются даже нормативно-правовые акты регулирующие
данные правоотношения о которых речь пойдет ниже.
Если
гражданин приватизировал квартиру, занимаемую им по договору социального найма,
то государственной регистрации подлежит право собственности на эту квартиру в
целом (отдельно на комнаты, составляющие квартиру, регистрировать право
собственности не имеет смысла: объект права - квартира). Если же по договору
найма он пользуется только комнатой в квартире и приватизировал ее (в случаях,
когда это допускается законодательством), то регистрируется право собственности
на комнату (объект права - комната).
Гражданским
кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность заключения договора
купли-продажи. Но ГК РФ предусматривает в качестве объекта - лишь "жилой
дом, находящийся в личной собственности граждан".
С
принятием законов "О собственности в РФ", "О приватизации
жилищного фонда в РФ" появилась правовая база для развития рынка жилья,
поскольку при завершении процесса приватизации граждане становятся
собственниками жилых помещений и, следовательно, владеют, пользуются и распоряжаются
ими по своему усмотрению, вправе продавать, завещать, сдавать в аренду эти
помещения, а также совершать с ними иные сделки, не противоречащие закону.
Вопрос
о форме совершения сделок по купле-продаже "приватизированного жилья"
должен решаться в соответствии с ГК РФ[55].
Несмотря
на различия, свойственные правовым формам договоров отчуждения жилых помещений,
все они при нотариальном оформлении имеют много общего, поэтому значительно
удобнее в основу изложения нотариальной функции положить договор купли-продажи
как наиболее распространенный вид договора; при рассмотрении договора мены
выявить особенности его оформления.
В
соответствии со ст. 56 Основ законодательства о нотариате место удостоверения
договора купли-продажи "приватизированного" жилого помещения
определяется по месту нахождения указанного жилого помещения. Место нахождения
указанного жилого помещения определяется адресом. Адрес определяется в свою
очередь указанием на город, село, иной населенный пункт, наименованием улицы,
номера дома, квартиры. Все эти сведения, безусловно, должны содержаться в
правоустанавливающем документе.
В
нотариальной практике при удостоверении договора купли-продажи
"приватизированного жилья" в качестве правоустанавливающих документов
чаще фигурируют либо сам договор, либо регистрационное удостоверение, выданное
бюро технической инвентаризации администрации города на основании договора о
передаче квартиры в собственность[56].
Кроме
правоустанавливающего документа, при удостоверении договора купли-продажи
приватизированного жилого помещения необходимо представить справку на продажу
бюро технической инвентаризации соответствующей администрации. Эта справка
должна содержать сведения о собственнике и местоположении квартиры, о размере
(общей и жилой площади), подробную характеристику квартиры, подсобных
помещений, инвентаризационную оценку.
При
совершении сделок, направленных на отчуждение имущества несовершеннолетних,
требуется согласие органов опеки и попечительства.
Так,
Старостина с двумя несовершеннолетними детьми – одиннадцатилетним Андреем и
восьмилетним Алексеем занимала двухкомнатную квартиру. В январе 1993 г. эту
квартиру она приватизировала, в марте того же года продала Кукушкиной, а в июле
1993 г. умерла.
Прокурор
Первомайской межрайонной прокуратуры г. Москвы обратился в суд в интересах
несовершеннолетних детей Старостиной с заявлением о признании договора
купли-продажи квартиры недействительным, ссылаясь на то, что в нарушение
требований Семейного кодекса РФ органы опеки и попечительства на заключение
сделки согласия не давали.
Решением
Измайловского межмуниципального народного суда г. Москвы (оставленным без
изменения судебной коллегией по гражданским делам московского городского суда)
заявленные требования удовлетворены; договор купли-продажи квартиры, признан
недействительным, Кукушкина обязана передать законному представителю
несовершеннолетних Старостиных Андрея и Алексея – опекуну Приказчикову –
квартиру, а Приказчиков – вернуть Кукушкиной 5288 руб.
Заместитель
Генерального прокурора РФ в протесте, внесенном в Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РФ, поставил вопрос об отмене судебных
постановлений и направлении дела на новое разбирательство по мотиву неполного
исследования обстоятельств дела.
Судебная
коллегия 6 января 1995 г. протест удовлетворила частично по следующим
основаниям.
Как
видно из дел, Старостина заключила сделку купли-продажи квартиры с Кукушкиной
вопреки требованиям Семейного кодекса без предварительного разрешения органов
опеки и попечительства, что повлекло нарушение жилищных прав и интересов
несовершеннолетних детей Старостиной.
В связи
с этим суд обоснованно, руководствуясь ГК РФ, пришел к выводу, что сделка не
соответствует требованиям закона, и правильно постановил решение о признании ее
недействительной, приведя стороны в первоначальное положение.
Вместе
с тем, решая вопрос о возврате Кукушкиной уплаченной ею по договору суммы 5288
руб., суд не учел, что на день рассмотрения дела эта сумма в связи с инфляцией
значительно обесценилась и поэтому следовало применить к ней индексацию.
С учетом
изложенного решение суда в части взыскания с Приказчикова в пользу Кукушкиной
5288 руб. нельзя признать законным, и поэтому в этой части оно подлежит отмене
с направлением на новое судебное рассмотрение[57].
Поэтому
родители или иные лица, действующие в качестве опекунов, должны представить
нотариусу разрешение органов опеки и попечительства, которыми являются
соответствующие отделы администраций районов города, в сельской местности -
непосредственно администрация. Практика выдачи таких разрешений как
администрацией, так и отделами (народного образования, здравоохранения)
правомерна.
Между
тем несовершеннолетние, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся
членами его семьи либо бывшими членами семьи, наравне с совершеннолетними
пользователями вправе стать участниками общей собственности на это помещение.
Отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей жилой
собственности на приватизируемое жилое помещение может быть осуществлен и
усыновителями несовершеннолетних только при наличии разрешения органов опеки и
попечительства.
В связи
с этим при нотариальном оформлении договора купли-продажи приватизированного
жилья, если в правоустанавливающем документе содержится информация о наличии
детей, нотариус обязательно требует согласия органов опеки и попечительства на
отчуждение приватизированной квартиры[58].
Рассмотрим
другой пример. Прокурор обратился в суд с заявлением в интересах
несовершеннолетних Н-ко к Д. о признании недействительными обмена жилой
площади, обменного ордера, договора купли-продажи квартиры и к С. о признании
договора на передачу квартиры в собственность недействительным, выселении,
признании права на жилую площадь за несовершеннолетними. Судом первой инстанции
эти требования удовлетворены: упомянутые договоры признаны недействительными,
за несовершеннолетними признано право на спорную жилую площадь.
Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, оставила решение суда первой
инстанции без изменения. В кассационном определении указала следующее: родители
несовершеннолетних были лишены родительских прав.
Несовершеннолетние
Н-ко находились в детских учреждениях. Их родители обменяли занимаемую ими
двухкомнатную квартиру на однокомнатную, нанимателем которой был Д.
С.,
прописанная в связи с регистрацией брака с Д. в двухкомнатной квартире,
приватизировала ее на свое имя. Однокомнатная квартира была продана родителями
несовершеннолетних прежнему нанимателю, т.е. Д.
При
вынесении решения суд на основании исследования документов, объяснений сторон,
показаний свидетелей установил, что дети имеют право на жилую площадь, на
которой проживали с родителями до помещения их в детские учреждения,
последующие действия с жилой площадью производились без учета их интересов и
без привлечения к решению этого вопроса органов опеки и попечительства, что
повлекло нарушение прав несовершеннолетних.
Согласно
Семейному кодексу РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органов
опеки и попечительства совершать, а попечитель давать согласие на совершение
сделок от имени подопечного, выходящих за пределы бытовых.
В
частности, предварительное разрешение органов опеки и попечительства требуется
для заключения договоров. Подлежащих нотариальному удостоверению, отказа от
принадлежащих подопечному прав, совершения раздела имущества. Обмена жилых
помещений и др. Правила этой статьи распространяются и на сделки, заключаемые
родителями (усыновителями) в качестве опекунов (попечителей) своих
несовершеннолетних детей.
Исходя
из установленных по делу обстоятельств. Суд первой инстанции обоснованно
признал, что сделка по обмену квартиры и последующие действия с жилой площадью
не могут считаться действительными[59].
Потребность
в жилье граждане могут удовлетворить объединившись в ЖСК (жилищно-строительные
кооперативы) и ЖК (жилищные кооперативы). ЖСК образуются для строительства
жилых домов и их последующей эксплуатации, а ЖК – для приобретения новых или
капитально отремонтированных домов и их последующей эксплуатации. ЖСК (ЖК)
являются потребительскими кооперативами, имеют статус юридического лица,
относятся к некоммерческим организациям[60]
и действуют на основании уставов, принятых общим собранием граждан и
зарегистрированных соответствующим органом местной администрации.
Вступление
в ЖСК (ЖК) не создает для члена (пайщика) права собственности на получение им
квартиры до тех пор, пока он не выплатит пай полностью. Собственником жилого
дома и переданных кооперативу денежных средств является кооператив как
юридическое лицо. Пайщику, пока он еще не выплатил пай полностью, принадлежит
лишь право пользования предоставленной ему квартирой и право требовать выплаты
пая в случае выхода из кооператива и освобождения квартиры.
Жилое
помещение в ЖСК (ЖК) предоставляется пайщикам и проживающим с ними членам
семей, но в отличии от договора найма жилого помещения член семьи пайщика не
обладает самостоятельным правом на квартиру[61].
С утратой права членства в кооперативе пайщик и его семья утрачивают и права
пользования кооперативным жилым помещением. Исключением из этого правила
является сокращение права пользования квартирой в случае смерти пайщика при
условии вступления одного или нескольких наследников в члены ЖСК (ЖК).
Кооперативная
квартира переходит в частную собственность не в порядке приватизации, а в силу
указаний Закона о собственности в РСФСР (ст.13). члену в ЖСК (ЖК), полностью
внесшему пай за квартиру, выдается справка за подписями председателя и главного
бухгалтера ЖСК (ЖК) о том, что он полностью выплатил свой пай, и на основании
такой справки в регистрационном отделе производится соответствующая запись и
выдается свидетельство о праве собственности на жилище. После проведения
регистрации вместе со свидетельством о праве собственности на жилище выдается
один экземпляр справки ЖСК (ЖК) со штампом, указывающим на дат и номер
регистрации, заверенный печатью Комитета Муниципального жилья.
Важно,
что регистрация права собственности в этом случае имеет не
правоустанавливающее, а правоподтверждающее значение. Право собственности на
кооперативную квартиру возникает независимо от роста регистрации, а потому
отсутствие регистрации не препятствует пользованию квартирой, а также переходу
ее к наследникам в случае смерти собственника. Но если собственник намерен
квартиру продать, то при оформлении договора потребуется справка с отметкой о
регистрации[62].
Интересен
вопрос о расчетах между ЖСК и его членами при переходе права собственности на
квартиру, пай за которую выплачен полностью и которая является собственностью
граждан вследствие ее покупки другими лицами.
Продавая
квартиру, член ЖСК получает ее стоимость от покупателя. Ясно, что он не вправе
требовать от ЖСК еще и возврата суммы внесенного паевого взноса. Последний
существует лишь постольку, поскольку квартира остается в собственности ЖСК.
Переход права собственности на нее к члену кооператива влечет прекращения
обязательства ЖСК возвращать указанному лицу паевой взнос, отражающий стоимости
квартиры. Этого пая теперь нет. Обязательственного правоотношения между ЖСК и
его членом возникающего из имущественного участия пайщика в создании
кооперативной собственности, также больше не существует Это материализовалось в
вещное право (право собственности) члена ЖСК на квартиру Денежный эквивалент
первого взноса – это стоимость квартиры, ставшей собственностью пайщика[63].
Таким
образом происходит частичный раздел имущества кооператива. Большая часть
(квартиры) переходит в собственность
пайщиков. Денежные же обязательства между ЖСК и его членами, соответствующие
стоимости выбывших из состава кооперативного имущества, погашаются.
Действительно нет ни каких оснований считать, что член ЖСК должен дважды
получать стоимость продаваемой квартиры: сначала от покупателя, а затем от
кооператива. Иное толкование приведёт к тому, что покупателю, фактически
уплатившему продавцу полную стоимость квартиры придется оплатить ещё раз внося в
ЖСК паевой взнос Кстати, случаи неправильного понимания этого вопроса уже
встречаются на практике1.
Так,
А., выезжая на постоянное жительство за границу, продал Б квартиру в
кооперативном доме. Договор удостоверили в нотариальном порядке, покупная цена
была уплачена. Затем А. обратился в ЖСК с просьбой вернуть ему паевой взнос за
квартиру в связи с выходом из кооператива. ЖСК, не зная о том, что квартира
продана, возвратил А. его взнос, полагая, что сможет распорядится
освободившейся жилплощадью.
Впоследствии,
когда после выезда А. во владение квартирой вступил Б., ЖСК потребовал от него
возместить сумму выплаченного кооперативом А. паевого взноса. Б. естественно
отказался это сделать, ссылаясь на то, что он полностью оплатил квартиру. В
результате выплаченные А. кооперативом суммы скорее всего составят убытки ЖСК.
Подобной
ситуации не возникло, если бы кооператив не возвратил паевой взнос,
материализовавшийся в квартиру, которой А. вправе распоряжаться по своему
усмотрению. При расчетах ЖСК со своими членами в случае выхода из него
возникает и такой вопрос - должен ли ЖСК выплачивать выбывшему из него члену
часть пая, соответствующую приходящейся на это лицо части стоимости имущества,
остающегося в собственности ЖСК, а именно; лестничных площадок, лифтов и т.д.?
представляется, что нет. Ведь стоимость данного имущества учтена в стоимости
квартиры. Значит, продавая последнюю, член ЖСК фактически учитывает в её продажной
цене и денежную оценку своего пая в имуществе, остающемся в собственности ЖСК.
Этот пай, очевидно, не имеет самостоятельной денежной оценки и переходит к
новому владельцу квартиры вместе с ней Другими словами, продавая квартиру, член
ЖСК одновременно передает и свои права на пай, отражающий его имущественное
участие в создании тех частей дома, которые остаются в собственности ЖСК. В
результате новый собственник квартиры одновременно становится и владельцем пая
в ЖСК. Это право на пай, переходящее автоматически в силу покупки квартиры,
даёт её новому владельцу весь объём гражданских прав, связанных с обладанием
пая, включая получение имущественных выгод от использования кооперативного
имущества. Сказанное можно проиллюстрировать таким примером.
Допустим,
что ЖСК сдал в аренду принадлежащие ему нежилые помещения в кооперативном доме.
В результате ЖСК получает доходы от арендной платы. Спрашивается, имеет ли
право покупатель квартиры, даже если он не является членом ЖСК, на получение
своей части имущественных выгод от сдачи ЖСК этих помещений в аренду (например,
путём соразмерного уменьшения взносов за эксплуатацию дома?). Видимо, да. Ведь
помещения, сдаваемые ЖСК в аренду, сооружены за счёт паевых взносов. Значит,
приобретатель квартиры независимо от своего членства в ЖСК. получил вместе с
ней и права, связанные с имущественным участием бывшего пайщика в строительстве
данных помещений. Следовательно, он вправе получить имущественные выгоды от их
использования. Причём на тех же основаниях, что и члены данного ЖСК, принявшие
такое же участие в сданных в аренду помещений, что и выбывший пайщик,
уступивший свои права покупателю квартиры[64].
Иное
решение вопроса - отстранение новых владельцев квартир, не пожелавших вступить
в ЖСК, от участия в получении выгод от пользования кооперативным имуществом
предоставление таких выгод исключительно членам кооператива - означало бы
неосновательное сбережение ими своего имущества (путем уменьшения взносов на
эксплуатацию) за счёт других лиц. Таким образом, сделку по отчуждению квартиры
в доме ЖСК нельзя признать только куплей- продажей. По существу, здесь имеет
место сделка, одним из элементов которой является купля-продажа квартиры, а
другим переуступка покупателю квартиры прав выбывшего члена кооператива,
связанных с его имущественным участием в ЖСК. Такие сделки, даже если они не
урегулированы специальными нормами законодательства, тем не менее имеют право
на жизнь в силу ст.8 ГК РФ. Она предусматривает возможность возникновения
гражданских прав и обязанностей из действий, хотя и не предусмотренных законом,
но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства, проживающих такие
права и обязанности. Это, однако, не исключает желательности более чёткой
регламентации ситуации, возникающей в связи с преобразованием обязательственных
отношений внутри ЖСК при переходе к его членам права собственности на квартиры1.
Конституция
РФ в ст. 7 провозглашает РФ социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. При этом малообеспеченным, слабозащищенным в социальном
смысле категориям населения гарантируется необходимое государственное внимание
и поддержка. К таким членам общества относятся несовершеннолетние дети. Именно
их права и законные интересы в наибольшей степени ущемляются и нарушаются в
силу нестабильной экономической и политической ситуации в государстве.
Применительно
к рассматриваемой проблеме конституционные положения детализируются в нормах ГК
РФ.
Для
совершения сделок в отношении жилых помещений, в которых проживают
несовершеннолетние (независимо от того, являются ли они собственниками,
сособственниками или членами семьи собственников, в том числе бывшими), имеющие
право пользования данным жилым помещением, требуется предварительное разрешение
органов опеки и попечительства (п.4 ст. 292 ГК РФ). Это правило
распространяется также на жилые помещения, в которых несовершеннолетние не
проживают, однако на момент приватизации имели на это жилое помещение равные с
собственником права.
Однако
на практике данное положение не всегда соблюдается.
Как
показывает судебная практика, совершение сделок с жилой площадью нередко
происходит без учета интересов несовершеннолетних детей и без привлечения к
решению этого вопроса органов опеки и попечительства.
Прокурор
обратился в суд с заявлением в интересах несовершеннолетних Н-ко к Д. о
признании недействительными обмена жилой площади, обменного ордера, договора
купли-продажи квартиры и к С. о признании договора на передачу квартиры в
собственность недействительным, выселении, признании права на жилую площадь за
несовершеннолетними. Судом первой инстанции эти требования удовлетворены:
упомянутые договоры признаны недействительными, за несовершеннолетними признано
право на спорную жилую площадь.
Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, оставившая
решение суда первой инстанции без изменения, в кассационном определении указала
следующее. Родители несовершеннолетних были лишены родительских прав.
Несовершеннолетние
Н-ко находились в детских учреждениях. В 1990 г. их родители обменяли
занимаемую ими двухкомнатную квартиру на однокомнатную, нанимателем которой был
Д.
В 1993
г. С., прописанная в связи с регистрацией брака с Д. в двухкомнатной квартире,
приватизировала ее на свое имя. Однокомнатная квартира была продана родителям
несовершеннолетних прежнему нанимателю, т.е. Д.
При
вынесении решения суд на основании исследования документов, объяснений сторон,
показаний свидетелей установил, что дети имеют право на жилую площадь, на
которой проживали с родителями до перемещения их в детские учреждения.
Последующие действия с жилой площадью производились без учета их интересов и
без привлечения к решению этого вопроса органов опеки и попечительства, что
повлекло нарушение прав несовершеннолетних[65].
Согласно
Семейному кодексу РФ опекун не в праве без предварительного разрешения органов
опеки и попечительства совершать, а попечитель давать согласие на совершение
сделок от имени подопечного, выходящих за пределы бытовых.
В
частности, предварительное разрешение органов опеки и попечительства требуется
для заключение договоров, подлежащих нотариальному удостоверению, отказа от
принадлежащих подопечному прав, совершения раздела имущества, обмена жилых
помещений и др. Правила этой статьи распространяются и на сделки, заключаемые
родителями (усыновителями) в качестве опекунов (попечителей) своих
несовершеннолетних детей.
Исходя
из установленных по делу обстоятельств, суд первой инстанции обоснованно
признал, что сделка по обмену квартиры и последующие действия с жилой площадью
не могут считаться действительными.
Средства
от сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают
(проживали) исключительно несовершеннолетние, зачисляются родителями
(усыновителями), опекунами (попечителями), администрацией детских или иных
воспитательных учреждений соответствующего назначения на счет по вкладу на имя
несовершеннолетнего в местном отделении Сберегательного банка или коммерческого
банка[66].
Для
рассмотрения вопросов по отчуждению (купле-продаже, дарению, мене) жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности, в том числе и
несовершеннолетним, органы опеки и попечительства запрашивают следующие
документы:
а)
заявление родителей (обоих) либо лиц, их заменяющих, с просьбой о разрешении
совершения сделки;
б)
запрос нотариуса о разрешении совершения сделки по месту нахождения жилых
помещений;
в)
копии финансовых лицевых счетов жилой площади отдельно с места продажи и места
покупки (обмена) жилых помещений;
г)
копии свидетельств о собственности на жилое помещение, отдельно с места продажи
и с места покупки (обмена);
д)
согласие несовершеннолетнего старше 16-летнего возраста проживать на жилой
площади, приобретенной для него в результате сделки отчуждения жилой площади;
е)
копия справки из налоговой инспекции, подтверждающей отсутствие задолженности
по уплате налога на недвижимость[67].
Прием
документов для подготовки разрешения на совершение сделки должен осуществляться
только при наличии запроса и всех необходимых документов.
В
случаях сделок с жилыми помещениями, находящимися в другом регионе (республике,
крае, области), необходимо представить документ, подтверждающий разрешение на
прописку (регистрацию), из ОВД по месту будущего проживания
несовершеннолетнего.
В
случае, когда с просьбой об отчуждении жилой площади (продаже, обмене и т.д.)
обращаются собственники жилого помещения (владельцы дома, квартиры в ЖК, ЖСК),
органы опеки и попечительства при даче согласия на отчуждение такого жилого
помещения не вправе требовать обязательного включения в число собственников
(сособственников) жилой площади несовершеннолетних членов семьи.
Однако
в обязательном порядке должно быть закреплено право несовершеннолетних членов
семьи собственника (сособственника) на проживание и пользование вновь
приобретаемым жилым помещением.
Копии
договоров по отчуждению жилой площади должны представляться в органы опеки и
попечительства в месячный срок с момента выдачи разрешения на совершение сделки[68].
Как
правило, органы опеки и попечительства не одобряют сделки, при которых
производится покупка квартиры в рассрочку при одновременной продаже имеющихся в
собственности жилых помещений, а также совершаются сделки по залогу помещений.
Такие
решения органов опеки и попечительства вызваны наличием, при подобных сделках,
большого риска потери имеющейся жилой площади и существенного нарушения прав
несовершеннолетних детей.
Применительно
к вопросу о государственной регистрации сделок с недвижимостью следует
отметить, что в изученных научных публикациях выявлены две различные позиции.
Согласно одной из них функции по регистрации необходимо передать нотариату.
Другая же заключается в том, что действующий сегодня порядок регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним органами Министерства юстиции РФ в
достаточной мере отвечает требованиям и условиям гражданского оборота в сфере
купли-продажи жилых помещений.
В
отдельных случаях, предусмотренных законодательством, имущественную роль при
совершении сделок купли-продажи жилых помещений играют органы опеки и
попечительства, без разрешения которых сделка невозможна. Данный вопрос тесто
связан с проблемой возможных мошеннических действий при заключении, изменении и
расторжении сделок по купле-продаже жилья. Упомянутая проблема отчасти вызвана
значительным увеличением числа агентов оказывающих риэлтерские услуги.
На
практике нередки случаи, когда по вине недобросовестных риэлтеров или
мошенников ничего не подозревающий покупатель, вселившись в только что
приобретенную квартиру, сделал ремонт и потерял свою жилплощадь. Потому что
объявился не выписанный ребенок, психически больной, уехавший за границу
родственник или отбывающий заключение в местах не столь отдаленных человек.
Именно в пользу вышеуказанных лиц выносили свои решения суды общей юрисдикции и
арбитражные суды. Причем в судебных инстанциях никто не учитывал, сколько раз
эта квартира переходила из рук в руки, сколько раз ее использовали, предположим
для совершения мошеннических сделок.
Существенным
шагом на пути улучшения сложившейся ситуации стало Постановление
Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 г. по делу о проверке
конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. Принятое Постановление в
большей степени обеспечивает защиту прав и законных интересов добросовестного
приобретателя, и существенно сокращает возможности для неправомерного поведения
участников рынка недвижимости.
В
результате проведенного исследования представляется возможным внести следующие
предложения. На данный момент передача функций по регистрации сделок с
недвижимостью нотариату представляется нецелесообразной ввиду того, что
государственные органы в большей степени обеспечивают защиту прав граждан, а
также потому, что такой шаг потребует значительных материальных затрат. Вместе
с тем следует отметить необходимость конкретизации и повышения ответственности
органов осуществляющих государственную регистрацию сделок с недвижимостью.
Желательно введение специального фонда, из которого бы органы регистрации
оплачивали материальный ущерб. Подобные меры нужны и в отношении органов опеки
и попечительства.
Вполне
уместно, учитывая высокую стоимость жилых помещений, дополнить Уголовный кодекс
РФ статьей, устанавливающей ответственность за мошенничество в сфере
купли-продажи недвижимости, выделив в п.2 данной статьи особого субъекта
ответственности – риэлтеров.
Нормативные
материалы
1.
Гражданский кодекс РФ. М., Юристъ, 2002.
2.
Жилищный кодекс РФ. Ростов н/Д. Феникс, 2001.
3.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «Об
исполнительном производстве». - СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3591.
4.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. "О
приватизации государственного имущества и об основах приватизации
муниципального имущества в Российской Федерации" - СЗ РФ. 1997. №30. Ст.
3595.
5.
Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации". - Ведомости РСФСР. 1991. N 28. Ст.959
6.
Федеральный закон "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - СЗ РФ. 1997. № 30.
Ст. 3594.
7.
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" - СЗ РФ. 1998. № 31. Ст.
3813.
8.
Указ Президента Российской Федерации от 11
декабря 1993г. О государственном земельном кадастре и регистрации документов о
правах на недвижимость". - САПП РФ. 1993. N 50. Ст.4868.
9.
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1997
г. № 1438 "О специализированном учреждении по продаже федерального
имущества" - СЗ РФ 1997. № 47. Ст. 5416.
10.
Правила ведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 - СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 963.
11.
Положения о государственном учете жилищного
фонда в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
13 октября 1997 г. № 1301 - СЗ РФ. 1997. № 42. Ст. 4787.
Материалы
практики
1. Постановление
Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности положений пунктов
1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами граждан О.М.
Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева от
21 апреля 2003 г. – Российская газета от 26 апреля 2003 № 81.
2. Постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. "О некоторых
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав" - Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
3. Определение
СК Верховного Суда РФ от 6 января 1995 г. "Договор о купле-продаже
приватизированной квартиры, заключенный без предварительного разрешения органов
опеки и попечительства, признан недействительным как повлекший нарушение
жилищных прав и интересов несовершеннолетних детей продавца" - Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации, 1995, N 6
4. Постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 сентября 1995 г. N 38-874-95 -
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1995 г., N 12, с. 62
5. Определение
СК Верховного Суда РФ от 27 октября 1997 г. "Если при рассмотрении
конкретного дела суд установит, что подлежащий применению акт государственного
или иного органа не соответствует закону, он в силу ч.2 ст.120 Конституции
Российской Федерации обязан принять решение в соответствии с законом" -
Вестник Верховного Суда Российской Федерации, 1998 г., N 3, стр. 4
6. Определение
СК Верховного Суда РФ от 20 сентября 1999 г. "Вывод судебных инстанций о
возможности отчуждения 2/3 долей дома без согласия органа опеки и
попечительства при условии дальнейшего проживания собственника с
несовершеннолетним ребенком на оставшейся части дома признан неправильным в
связи с неустановлением, имел ли ребенок право пользования жилыми помещениями в
продажной части дома до сделки" - Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации, 2000 г., N 4, стр. 19
7. Постановление
Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 1993 г. "Продавец доли в общей
собственности должен известить в письменной форме остальных участников общей
долевой собственности об изменении первоначальных условий продажи своей доли
постороннему лицу" - Бюллетень Верховного Суда РФ, 1993 г., N 7, с.12
8. Постановление
Президиума Верховного Суда РФ от 31 марта 1993 г. "При рассмотрении спора
о признании недействительным договора купли-продажи доли дома одним из
участников общей долевой собственности суд должен выяснить, соблюдено ли
преимущественное право покупки как продавцом, так и другими участниками этой
собственности" - Бюллетень Верховного Суда РФ, 1993 г., N 10, с.1
1. Андреев
С.Е. Сборник образцов гражданско-правовых документов. Комментарий.
Учебно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 1997.
2. Белов
В.А. Всегда ли нужно регистрировать сделку с недвижимостью? // Практический
журнал для руководителей и менеджеров "Законодательство", 1999, N 7
3. Брагинский
М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Издательство
«Статут», 1998.
4. Брауде
И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому гражданскому праву.
Изд. 2-е. М., 1954.
5. Гражданское
и торговое право капиталистических государств / Под ред. Е. А. Васильева. - М.:
Международные отношения, 1993.
6. Гражданское
право. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А. Сергеева и Ю. Толстого. - М.: Проспект,
1999.
7. Грось
А. Защита вещных прав наследника на недвижимое имущество. // "Российская
юстиция", 2000, N 8.
8. Дмитриев
А.В. От "укрепления прав" до государственной регистрации прав на
недвижимое имущество: опыт России. // Практический журнал для руководителей и
менеджеров "Законодательство", 2000, N 7.
9. Дмитриев
А.В. Сравнительный анализ систем регистрации прав на недвижимость в России,
Германии и Испании. // Практический журнал для руководителей и менеджеров
"Законодательство", 2000, N 11.
10. Завьялов
А., Коновалов В. Государственная регистрация прав на недвижимость. //
Российская юстиция, 1998, N 6.
11. Закройщикова
Д.. Защита гражданских прав при приобретении недвижимого имущества.
"Российская юстиция", 1999, N 12.
12. Иоффе
О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Отдельные виды обязательств.
Л., 1961.
13. Кассо
Л.А. Запродажа и задаток. М., 1904.
14. Кассо
Л.А. Русское поземельное право. М., 1906.
15. Козырь
О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс:
проблемы, теория, практика. М., 1998.
16. Крылов
С. Регистрация прав на недвижимость: понятие и проблемы. // Российская
юстиция, 1997, N 10.
17. М.Сазонова.
Нотариат обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4.
18. Макаров
Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в жилищной сфере.
// "Хозяйство и право", 1998, N 3
19. Постатейный
комментарий к Федеральному закону "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним". Под ред. П. В. Крашенинникова. М.:
Спарк, 1999.
20. Разъяснение
специалиста Министерства строительства и жилищной политики Республики
Башкортостан от 25 июля 1998 г. "Услуги нотариуса не понадобятся". //
"Советская Башкирия", N 136 (24114) от 25 июля 1998 г.
21. Романов
О. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым
имуществом: некоторые проблемы правоприменения. // "Хозяйство и
право", 1998, NN 7, 8
22. Цыбуленко
З. Сделки с недвижимостью и их регистрация. // "Хозяйство и право",
1998, N 2
23. Чупрынина
Н.Ю. Что необходимо знать при покупке квартиры? // Практический журнал для
руководителей и менеджеров "Законодательство", 1997, N 5
24. Шершеневич
Г. Ф. Учебник торгового права. - М.: СПАРК, 1994.
25. Эрделевский
А.М. Комментарий к Федеральному закону "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" - М.: Издательство БЕК, 1999.
[1] Российская газета от 1-5 мая
1999.
[2] П. 16 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. "О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав" - Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
[3] Там же.
[4] Гражданское право. В 2-х т. Т. 2
/ Под ред. А. Сергеева и Ю. Толстого. - М.: Проспект, 1999. С. 98.
[5] См. Кассо Л.А. Русское
поземельное право. М., 1906. С. 57-58.
[6] Брауде И.Л. Право на строение и
сделки по строениям по советскому гражданскому праву. Изд. 2-е. М., 1954. С.
100.
[7] См. Гражданское право. В 2-х т.
Т. 2 / Под ред. А. Сергеева и Ю. Толстого. - М.: Проспект, 1999. С. 100.
[8] См. подробный перечень в
Приложении № 1 к Правилам ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 - СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 963.
[9] ст. 17,18 Федерального закона
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним//СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
[10] п. 8,9 Положения о
государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1301 //СЗ РФ. 1997. №
42. Ст. 4787.
[11] См. Козырь О.М. Недвижимость в
новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс: проблемы, теория,
практика. М., 1998. С. 294.
[12] Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное право: Общие положения. – М.: Издательство «Статут», 1998. С. 337.
[13] Там же. С. 340.
[14] См. Андреев С.Е. Сборник образцов
гражданско-правовых документов. Комментарий. Учебно-практическое пособие. – М.:
«Проспект», 1997. С. 44.
[15] Федеральный закон от 29 июля
1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" - СЗ РФ.
1998. № 31. Ст. 3813.
[16] Иоффе О.С. Советское гражданское
право (курс лекций). Отдельные виды обязательств. Л., 1961. С. 15.
[17] См. ст.7 Закона РСФСР "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". - Ведомости РСФСР.
1991. N 28. Ст.959.
[18] См. Указ Президента Российской
Федерации от 11 декабря 1993г. «О государственном земельном кадастре и
регистрации документов о правах на недвижимость". - САПП РФ. 1993. N 50.
Ст.4868.
[19] Романов О. Государственная
регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом: некоторые
проблемы правоприменения. // "Хозяйство и право", 1998, NN 7, 8. С.
39.
[20] Шершеневич Г. Ф. Учебник
торгового права. - М.: СПАРК, 1994. С. 304.
[21] Постановление Правительства РФ
от 15 ноября 1997 г. № 1438 "О специализированном учреждении по продаже
федерального имущества" - СЗ РФ 1997. № 47. Ст. 5416.
[22] См. п. 9 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г NS 8 "О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав". - Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
[23] П. 3 ст. 4, ст. 9 Федерального
закона РФ "О приватизации государственного имущества и об основах
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации". - СЗ РФ.
1997. №30. Ст. 3595.
[24] Брауде И.Л. Право на строение и
сделки по строениям по советскому гражданскому праву. Изд. 2-е. С. 14.
[25] См. Андреев С.Е. Сборник
образцов гражданско-правовых документов. Комментарий. Учебно-практическое
пособие. – М.: «Проспект», 1997. С. 50.
[26] Там же. С. 52.
[27] Там же. С. 53.
[28] См. Андреев С.Е. Сборник
образцов гражданско-правовых документов. Комментарий. Учебно-практическое
пособие. – М.: «Проспект», 1997. С. 49.
[29] Там же С. 50.
[30] См. Козырь О.М. Недвижимость в
новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс: проблемы, теория,
практика. М., 1998. С. 99.
[31] П. 15 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г, № 8 "О некоторых
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав". - Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
[32] См. Козырь О.М. Недвижимость в
новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс: проблемы, теория,
практика. М., 1998. С. 101.
[33] Там же. С. 106.
[34] Гражданское право. Учебник.
Часть 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. С. 103.
[35] М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4. С. 30.
[36] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4. С. 32.
[37] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4. С. 33.
[38] Там же. С. 34.
[39] См. Гражданское право. Учебник.
Часть 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. С. 108.
[40] См. Гражданское право. Учебник.
Часть 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. С. 109.
[41] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4. С. 35-37.
[42] См. Гражданское и торговое право
капиталистических государств. / Под ред. Е.А. Васильева. – М.: Международные
отношения, 1993. С. 238.
[43] См. Макаров Г. Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество в жилищной сфере. // "Хозяйство
и пpаво", 1998, N 3. С. 51.
[44] Там же. С. 52-54.
[45] Там же. С. 57.
[46] Информационное письмо Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики
разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости". -
Еженедельник официальной информации "Курьер", от 8 декабря 1997 г., N
39, в Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., N 1,
"Ведомственное приложение к Российской газете" от 21 марта 1998 г.,
"Библиотечка Российской газеты", выпуск N 15, 1998 г.
[47] См. Цыбуленко З. Сделки с
недвижимостью и их регистрация. // "Хозяйство и право", 1998, N 2.
С. 22.
[48] См. подроб. Романов О.
Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым
имуществом: некоторые проблемы правоприменения. // "Хозяйство и
право", 1998, N 8. С. 74.
[49] См. Козырь О.М. Недвижимость в
новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс: проблемы, теория,
практика. М., 1998. С. 40.
[50] Постановление Конституционного
Суда РФ по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167
Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В.
Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева от 21 апреля 2003
г. – Российская газета от 26 апреля 2003 № 81.
[51] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4. С. 37.
[52] См. Завьялов А., Коновалов В.
Государственная регистрация прав на недвижимость. // Российская юстиция, 1998,
N 6, С. 15.
[53] См. Козырь О.М. Недвижимость в
новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс: проблемы, теория,
практика. М., 1998. С. 207.
[54] Там же. С. 211.
[55] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4, С. 31
[56] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4, С. 33.
[57] См.: Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 1995. § 6. С. 3.
[58] См. М.Сазонова. Нотариат
обеспечивает стабильность оборота недвижимости. // "Российская
юстиция", 2000, N 4. С. 38.
[59] См.: Бюллетень Верховного Суда
РФ. 1995. № 10. С. 12-13.
[60] Гражданский
кодекс РФ, Ч-I, 1994г. ст.116
[61] См. Жилищное законодательство:
комментарий / Под ред. В.Б. Исакова – М.: «Юрист» 1999, С. 70-78.
[62] См. Завьялов А., Коновалов В.
Государственная регистрация прав на недвижимость. // Российская юстиция, 1998,
№ 6. С. 42.
[63] См. Закройщикова Д. Защита
гражданских прав при приобретении недвижимого имущества. // Российская юстиция,
1999, № 12. С. 34.
1 См.
Жилищное законодательство: комментарий / Под ред. В.Б. Исакова – М.: «Юрист»
1999. С. 126
[64] См. Жилищное законодательство:
комментарий / Под ред. В.Б. Исакова – М.: «Юрист» 1999. С. 129.
1 См. Маслов Н.В. «Жилая недвижимость»
изд. «Юрист» М.: 1998 С.53.
[65] См. Завьялов А., Коновалов В.
Государственная регистрация прав на недвижимость. // Российская юстиция, 1998,
N 6.
[66] См. Там же.
[67] См. Романов О. Государственная
регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом: некоторые
проблемы правоприменения. // Хозяйство и право, 1998, № 8. С. 62.
[68] См. Белов В.А. Всегда ли нужно
регистрировать сделку с недвижимостью ? // Практический журнал для
руководителей и менеджеров «Законодательство», 1999, № 7. С. 41.
|